Естественное и позитивное право.
Основной тезис теории естественного права (Гроций, Гоббс, Чокк, Монтескье, Руссо и др. ) заключается в том, что наряду с правовыми нормами, установленными государством, право вклю-чает в себя также естественное право.
Последнее понимается как совокупность прав, которыми все люди обладают от природы в силу самого факта своего рождения: право на жизнь, свободу, равенство, частную собственность, право быть счастливым и т. д. Государство не может посягать на эти естественные и неотъем-лемые права человека.Возникновение естественно-правовой теории связано с разви-тием революционной буржуазной идеологии в XVII—XVIII вв.
Естественно-правовая теория весьма наглядно демонстрирует ценностный подход к пониманию такого явления, как право. Однако в период борьбы буржуазии за власть, становления развития основных принципов буржуазной законности эта теория сыграла определенную прогрессивную роль. Не случайно в тех или иных модификациях она сохраняет свое значение и сегодня.
Согласно теории возрожденного естественного права (совре-менная модификация естественно-правовой теории), то право, которое создается государством, является производным по отно-шению к высшему, естественному праву, вытекающему из чело-веческой природы. Позитивное право, то есть нормы, установ-ленные государством, признается правом только в том случае, если оно не противоречит естественному праву, то есть общече-ловеческим принципам свободы, равенства, справедливости для всех людей.
В рамках теории возрожденного естественного права выделя-ются два основных направления — неотомистская теория права и "светские" концепции естественного права.
Неотомизм — по существу, новейшая интерпретация средне-векового учения Фомы Аквинского. Рассматривая вопрос о при-роде, сущности права, неотомистская теория пытается найти ос-новные права в мировом порядке, согласующемся с религиозны-ми догматами, вечным законом, высшим божественным разумом.
Божественный закон призван устранять несовершенство челове-ческого, положительного закона, если он расходится с естествен-ным правом. Сторонники неотомизма подчеркивают превосход-ство естественного права над правом человеческим, позитивным, то есть установленным государством. При этом они отмечают, что право частной собственности, хотя и имеет государственное про-исхождение, не противоречит естественному праву."Светская" доктрина естественного права исходит из этичес-кой первоосновы права, из необходимости соответствия правовых установлении моральным требованиям естественного права, ос-нованного на стандартах справедливого поведения. Для этой тео-рии характерным является признание в качестве основы "пра-вильного", "законного" права некоей естественной нормативной системы, не совпадающей с позитивным правом.
Позитивизм — направление юриспруденции, которое, фети-шизируя словесно-символическую форму существования права, фиксирует в основном лишь результаты правотворческой деятель-ности, отрывая тем самым нормативные установления от суще-ствующих правоотношений. Это учение основывается на анализе и оценке правовых норм с формальной точки зрения, то есть с точки зрения их внешней формы. Иными словами, акцент делается на формальной характеристике права. Не случайно поэтому позитивизм нередко остается на уровне описательной социологии.
Юридико-позитивистские концепции, воспринимающие право через его текстуальную форму и, по сути дела, отождест-вляющие право с его текстуальной формой, рассматривают право либо в качестве фактических результатов правоприменительной деятельности, либо в качестве нормативно-правовых текстов.
Действительно, текстуальная форма права — необходимый его атрибут, однако полное отождествление права как сложнейшего социального феномена с текстуальностью как одним из призна-ков атрибутов права, думается, ошибочно. При этом положитель-ным моментом здесь является внимание к позитивному содержа-нию правовых текстов.
Право есть нормативно закрепленная справедливость. В свою очередь, закон, не соответствующий справедливости, не есть право, а справедливый закон — это правовой закон.
"Широкое" толкование права включает в его понятие не толь-ко нормы, но и правоотношения (нередко и правосознание, субъ-ективные права граждан). Сторонники такого толкования исходят из различения права и закона. При этом подчеркивается, что норма права, взятая вне регулируемых общественных отношений, лишается своих регулятивных свойств, утрачивает свою сущность. Это не мешает, однако, рассматривать нормативность как важ-нейшее качество права. Речь идет не об отказе от понимания права как системы норм, а о поиске более емкого определения, которое должно охватить все богатство правовой материи. Нормы
— важнейший, но не единственный элемент права как сложного, единого, целостного явления. Нормы, если они действующие, не могут застыть в кодексах и предписаниях закона; они воплоща-ются в правоотношениях. Таким образом, право выражается дво-яко, в предписаниях закона и правоотношениях.
Приверженцы "широкой" концепции права понимают (и видят в этом его социальную ценность) право как систему норм свобо-ды, которые объективно обусловлены, отражают идеалы равенства и справедливости и приобретают юридическую силу посредством их официального признания. Право формируется обществом, и законодатель формулирует лишь то, что уже сложилось (или скла-дывается) в обществе. При этом важно, чтобы официальный закон был справедливым, то есть правовым. В правовом государ-стве должен господствовать правовой закон, отвечающий идеям демократии, свободы, справедливости и гуманности.
Следует подчеркнуть, что сторонники и той, и другой позиции
— "широкого" и собственно нормативного понимания права — сходятся в том, что определение права в качестве основного, главного элемента включает систему норм, установленных либо санкционированных и охраняемых государством.
Позитивное право действительно вырастает из общественного правосознания, в том числе и из имеющихся в обществе правовых идей и представлений, тех или иных устоявшихся жизненных правил и обычаев, но это отнюдь не означает, что следует при-знавать действующим юридическим правом все, что имеет пра-вовое значение.
Такое широкое понимание права под предлогом несводимости права к закону вольно или невольно допускает отход от законности, ослабляет роль и авторитет закона в обще-стве.Новые идеи различения права и закона, признания правовых или нравственных, но обязательных для самого государства и его политики постулатов, от которых не должны отступать ни зако-нодатели, ни сами законы демократического и правового государ-ства, сейчас только начинают складываться в российском праве и правоведении. В этих правовых конституционных идеях отра-жены общечеловеческие идеи о сущности права как средстве общественного согласия, учета интересов всех социальных групп общества, принятые демократическими государствами современ-ного мирового сообщества.