Основные этапы развития римского права
В предыдущем разделе было показано своеобразие основных стадий развития Древнеримского государства, от возникновения в середине VIII в до н.э. до падения во второй половине V в. н.э.
Развитие римского права берет свое начало с образования Рима, но завершение его связано с историей уже другого государства — Византии. Строго говоря, римское право писаное возникло гораздо позже образования государства, т.е. только с созданием Законов XII таблиц.Периодизацию истории римского права в учебных целях принято проводить следующим образом:
• право древнейшего периода (VI—III вв. до н.э.);
• право классического периода (III в. до н.э. — III в. н.э.);
• право постклассического периода (III—VI вв. н.э.).
Древнейший период Известно, что до середины V в. до н.э. самыми распространенными источниками права были обычаи (mores majorum) и некоторые законодательные акты римских царей (leges regiae), особенно Нумы Помпилия и Сервия Туллия. Однако история собственно римского права началась с систематизации римского квиритского права, воплотившейся, в конце концов, в создании Законов XII таблиц (Leges duodecim tabulorum, ок. 450 г. до н.э.).
Правовые предписания Законов, основой которых явилось древнейшее квиритское (патрицианское) право, были дополнены нормами, предусматривающими также права и интересы плебейской части римской городской общины. В этой связи право, зафиксированное в Законах XII таблиц, стало именоваться цивильным.
Цивильное право представляло собой совокупность норм гражданского права в его собственном смысле слова, т.е. права, которое распространялось исключительно на граждан Рима — патрициев и плебеев, всех остальных относило к чужакам (врагам), в лучшем случае позволяя им «жить по своему праву». Все неграждане, которые назывались перегринами (чужестранцами, иностранцами), пользовались нормами «своего», перегринского, права (jus gentium) — пестрой смесью самых различных обычаев представителей множества народов, проживающих в городе.
Римское право в рассматриваемый период испытывало на себе значительное влияние религии, характеризовалось всеопог- лощающим формализмом, незавершенностью и т.п.
Классический период развития римского права В это время на фоне уже имеющегося цивильного (квиритского) права, появляется «живое» преторское право, начинает бурно развиваться так называемое право народов, активизируется деятельность юристов по творческой интерпретации действующего законодательства и созданию новых правовых норм, соответствующих складывающимся общественным отношениям.
Римские магистраты (должностные лица аппарата городского управления), используя основы естественного права, разрабатываемые ведущими знатоками права, в своей деятельности гармонично соединяли положения цивильного и перегринского права, создавая основы будущего римского классического права.
Преимуществами ius gentium были:
• отказ от ненужных и вредных формальностей;
• предпочтение подлинной воли участников правоотношения прочим обстоятельствам и формальностям;
• письменность договора;
• простота судопроизводства;
• свободная оценка доказательств;
• равенство сторон и состязательность;
• возможность обращения спорящих сторон к третейскому суду;
• главными критериями легализации правоотношений были добросовестность и справедливость.
В 212 г. эдикт императора Каракаллы распространил право на всех свободных римлян во всех провинциях Римской империи. Поэтому существовавшее ранее четкое деление на цивильное и перегринское право стало совершенно не актуальным и постепенно исчезло.
Постклассический период Это время приходится на период домината, эпоху римской абсолютной монархии, чем и объясняются его основные особенности.
К числу таких особенностей следует отнести прежде всего чрезвычайное расширение законотворческих полномочий монархов — принцепсов и императоров. Еще в период принципата (I в. до н.э. — III в. н.э.) принцепсы стали присваивать себе полномочия по монопольному изданию законов (constitutiones и leges).
В период домината императоры совершенно монополизировали законотворческие функции, отодвинув от них сенат[32], а преторам, с введением так называемого Вечного эдикта, оставив только их судебные полномочия. Поэтому подавляющее болыпин-ство новых правовых норм включалось в юридические акты, являющиеся основными источниками императорского права, т.е.:
• эдикты (edictum, приказ) — указы императора, носящие общеустановочный характер;
• мандаты (mandatum, поручение) — инструкции для назначаемых на административные должности чиновников;
• декреты (decretum, решение) — судебные решения монарха по конкретным делам, прецеденты;
• рескрипты (rescriptum, письменный ответ) — ответы на запросы частных или должностных лиц по толкованию тех или иных нормативных положений.
Мандаты и эдикты теряли силу’ со смертью императора. Позднее, при Константине Великом, была учреждена долж
ность руководителя канцелярии священного дворца, который должен был возглавлять работы по созданию новых законов и отвечать от имени императора на запросы, относительно исполнения и толкования действующих законов.
В результате монополизирования законотворческих функций императорским аппаратом управления прежние гибкость и изящество в регламентации общественных отношений совершенно утратились, а технико-юридический уровень создаваемых нормативных актов существенно снизился. Несколько смягчить и скорректировать такую ситуацию позволило наделение с 426 г. силой закона мнения самых известных правоведов по наиболее спорным вопросам правового регулирования. Их суждения были также востребованы и в случае пробельности законодательства и коллизии правовых норм.
5.2,