61.4 Защита прав авторов, патентообладателей и прав на средства индивидуализации
61.4.1. Способы защиты прав авторов и патентообладателей
Поскольку патентные права представляют собой интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, они включают исключительные права и права авторства.
Под зищитой прив и зиконных интересов изобретителей и питентооблидителей следует понимать предусмотренные законом меры по их признанию, восстановлению, а также пресечению правонарушений и применению к нарушителям мер ответственности.
В этой связи защита патентных прав осуществляется способами, которые, по общему правилу, используются для защиты исключительных и личных неимущественных прав. Имеются в виду способы защиты, предусмотренные ст. 1250—1252 ГК.
Реализация способов защиты патентных прав может быть в форме судебной и административной юрисдикции. По общему правилу, патентные права защищаются в судебном порядке. В административном порядке гражданские, в том числе патентные, права защищаются только в случаях, прямо предусмотренных законом (п. 2 ст. 11 ГК).
В судебном порядке рассматриваются и разрешаются следующие споры, связанные с защитой патентных прав (п. 1 ст. 1406 ГК):
1) об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца;
2) об установлении патентообладателя;
3) о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец;
4) о заключении, исполнении, изменении и прекращении договоров о передаче исключительного права (отчуждении патента) и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца;
5) о праве преждепользования;
6) о праве послепользования;
7) о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии с ГК РФ;
8) о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных ГК РФ.
Гражданский кодекс предоставляет патентообладателю право потребовать публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности решения суда о неправомерном использовании изобретения, полезной модели, промышленного образца или об ином нарушении его прав (ст.
1407 ГК). Это положение вполне согласуется с подп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК, который предусматривает в качестве одного из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации предъявление требования о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя — к нарушителю исключительного права.Защита прав авторов селекционных достижений и иных патентообладателей допускается при их нарушениях. Нарушением прав автора селекционного достижения и иного патентообладателя является, в частности (ст. 1446 ГК):
1) использование селекционного достижения с нарушением требований п. 3 ст. 1421 ГК;
2) присвоение произведенным и (или) продаваемым семенам, племенному материалу наименования, которое отличается от наименования соответствующего зарегистрированного селекционного достижения;
3) присвоение произведенным и (или) продаваемым семенам, племенному материалу наименования соответствующего зарегистрированного селекционного достижения, если они не являются семенами, племенным материалом этого селекционного достижения;
4) присвоение произведенным и (или) продаваемым семенам, племенному материалу наименования, сходного с наименованием зарегистрированного селекционного достижения до степени смешения.
Защита прав авторов селекционных достижений и иных патентообладателей осуществляется посредством публикации решения суда о нарушении исключи
тельного права на селекционное достижение. Согласно ст. 1447 ГК автор селекционного достижения или иной патентообладатель вправе потребовать публикации федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям в официальном бюллетене решения суда о неправомерном использовании селекционного достижения или об ином нарушении прав патентообладателя в соответствии с положениями п. 1 ст. 1252 ГК.
Административный порядок рассмотрения и разрешения споров, связанных с защитой патентных прав, применяется в соответствии с п. 2 и 3 ст.
1248 ГК для случаев, указанных в ст. 1387, 1390, 1391, 1398, 1401 и 1404 ГК. Специфика его заключается в том, что защита патентных прав, осуществляется не в суде, а в федеральном государственном учреждении — Палате по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее — Палата по патентным спорам), Устав которой утвержден приказом Роспатента от 3 февраля 2005 г. № 21. Палата по патентным спорам является государственной научной некоммерческой организацией.Основная цель деятельности Палаты по патентным спорам — обеспечение охраняемых законом прав и законных интересов заявителей и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности, а также законных интересов иных физических и юридических лиц при принятии в административном порядке решений по вопросам, отнесенным к компетенции Палаты по патентным спорам.
Для реализации этой цели Палата по патентным спорам осуществляет следующие функции:
1) рассмотрение возражений:
• на решения об отказе в выдаче патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец или на решение о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец;
• на решение о признании заявки на изобретение, полезную модель и промышленный образец отозванной;
• против выдачи патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец;
• против действия на территории Российской Федерации ранее выданного авторского свидетельства или патента СССР на изобретение, свидетельства или патента СССР на промышленный образец;
• на решение, принятое по результатам формальной экспертизы заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания, регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, или об отказе в принятии ее к рассмотрению;
• на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака, знака обслуживания, регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара, а также на решения о предоставлении или об отказе в предоставлении охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации;
• на решение о признании заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания, регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара или на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара отозванной;
• против предоставления правовой охраны товарному знаку, знаку обслуживания, наименованию места происхождения товара, против выдачи свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, против действия на территории Российской Федерации произведенной в СССР регистрации товарного знака, знака обслуживания, а также против предоставления охраны международной регистрации знака на территории Российской Федерации;
• против предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку в Российской Федерации;
• против предоставления правовой охраны товарному знаку на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств — участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности;
2) рассмотрение заявлений:
• о признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации;
• о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае превращения зарегистрированного товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;
• о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а также о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации товарного знака на территории Российской Федерации в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации.
Так, в соответствии с п. 3 ст. 1387 ГК решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в выдаче патента на изобретение, о выдаче патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в Палату по патентным спорам.
Аналогичное право существует при отказе заявителю в выдаче патентов на полезную модель и промышленный образец (ст. 1390 и 1391 ГК). Если в результате экспертизы установлено, что заявка на полезную модель подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента на полезную модель. В случае когда при рассмотрении в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на полезную модель установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, документы заявки засекречиваются в порядке, установленном законодательством о государственной тайне. При этом заявителю сообщается о возможности отзыва заявки на полезную модель или преобразования ее в заявку на секретное изобретение. Рассмотрение такой заявки приостанавливается до по
лучения от заявителя соответствующего заявления или до рассекречивания заявки (ст. 1390 ГК).
Право на защиту путем обращения в Палату по патентным спорам сохраняется в течение шести месяцев со дня получения заявителем решения или запрошенных у указанного федерального органа копий материалов, противопоставленных заявке и указанных в решении об отказе в выдаче патента. При этом заявитель обязан запросить копии этих материалов в течение двух месяцев со дня получения решения, принятого по заявке на изобретение.
Дела по возражениям или заявлениям рассматриваются Палатой по патентным спорам на заседаниях коллегиально в составе не менее трех ее членов, включая председательствующего и ответственного за рассмотрение, утвержденном председателем Палаты по патентным спорам (Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам утверждены приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г.
№ 56).Решение коллегии Палаты по патентным спорам принимается по результатам закрытого совещания членов коллегии Палаты по патентным спорам после завершения рассмотрения возражения или заявления по существу. Решение принимается простым большинством голосов членов коллегии Палаты по патентным спорам.
Палата по патентным спорам может принять решения:
• об удовлетворении возражения;
• об отказе в удовлетворении возражения;
• о прекращении делопроизводства.
При этом решение Палаты по патентным спорам может предусматривать отмену, изменение или оставление в силе оспариваемого решения.
Решение оформляется и подписывается всеми членами коллегии Палаты по патентным спорам, а его экземпляр приобщается к делу заявки. Решение утверждается руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и вступает в силу с даты его утверждения.
Защита прав авторов и патентообладателей может осуществляться путем признания недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. В этом случае закон предусматривает рассмотрение возникших споров как в административном порядке путем подачи возражения в Палату по патентным спорам, так и в судебном.
В соответствии с п. 1 ст. 1398 ГК патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в следующих случаях:
1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным ГК;
2) наличия в формуле изобретения или полезной модели либо в перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях изделия;
3) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных ст.
1383 ГК.
Выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорена любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подп. 1—3 п. 1 ст. 1398 ГК, путем подачи возражения в Палату по патентным спорам.
Необходимость в защите прав автора или патентообладателя может возникнуть также в случаях выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с ГК, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с данным Кодексом. При наличии таких фактов выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорена в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о данных нарушениях (п. 2 ст. 1398 ГК).
Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, принятого в соответствии с п. 2 и 3 ст. 1248 ГК, или вступившего в законную силу решения суда. В случае признания патента недействительным частично на изобретение, полезную модель или промышленный образец выдается новый патент.
Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, признанный недействительным полностью или частично, аннулируется со дня подачи заявки на патент. Лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента. Признание патента недействительным означает отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1387 ГК) и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре (п. 1 ст. 1393 ГК).
Защита прав при рассмотрении заявки на выдачу патента на секретное изобретение. Заявки на секретное изобретение можно подразделить на две группы в зависимости от органов, уполномоченных на их рассмотрение (ст. 1401 ГК). К первой группе относятся:
• заявки на секретные изобретения, для которых установлена степень секретности «особой важности» или «совершенно секретно»;
• заявки на секретные изобретения, которые относятся к средствам вооружения и военной техники и к методам и средствам в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-разыскной деятельности и для которых установлена степень секретности «секретно».
Такие заявки подаются в зависимости от их тематической принадлежности в уполномоченные Правительством РФ федеральные органы исполнительной власти (уполномоченные органы).
Вторую группу заявок на секретные изобретения составляют иные секретные изобретения. Эти заявки рассматриваются в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Особенность защиты прав при рассмотрении заявки на выдачу патента на секретное изобретение заключается в том, что возражение против решения, принятого по заявке на секретное изобретение уполномоченным органом, рассмат
ривается в установленном этим органом порядке. Однако решение, принятое по такому возражению, может быть оспорено в судебном порядке (п. 6 ст. 1401 ГК).
Возражение против выдачи уполномоченным органом патента на секретное изобретение по основаниям, предусмотренным в подп. 1—3 п. 1 ст. 1398 ГК, также подается в уполномоченный орган и рассматривается в установленном им порядке. Решение уполномоченного органа, принятое по возражению, утверждается руководителем этого органа, вступает в силу со дня его утверждения и может быть оспорено в суде (ст. 1404 ГК).
61.4.2. Способы защиты прав на средства индивидуализации
Защита права на фирменное наименование. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в Единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица (п. 1 ст. 1473 ГК).
Фирменное наименование как средство индивидуализации коммерческой организации отнесено ГК к объектам интеллектуальной собственности. Исключительное право на охраняемое фирменное наименование действует на всей территории Российской Федерации. В качестве такого наименования может быть использовано любое оригинальное слово или словосочетание. Исключением из этого правила могут быть словосочетания, касающиеся, например, таких наименований, как Россия, Российская Федерация, Москва, и образованных на их основе слов и словосочетаний, применение которых требует соблюдения специальных правил либо вообще запрещено.
Если фирменное наименование юридического лица не соответствует требованиям п. 3 или 4 ст. 1473 ГК, орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вправе предъявить такому юридическому лицу иск о понуждении к изменению фирменного наименования (п. 5 ст. 1473 ГК).
С введением части четвертой ГК трактовка понятия «фирменное наименование» изменилась, хотя основные признаки, введенные Основами гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик от 31 мая 1991 г. (обязательность регистрации, исключительное право, право на защиту от посягательств третьих лиц и право на возмещение убытков), были сохранены. С 1 января 2008 г. фирменное наименование рассматривается, во-первых, как неотъемлемая часть юридического лица (ч. 1 п. 4 ст. 54 ГК), во-вторых, как права на фирменное наименование (в том числе право на защиту), содержание которых определяется в разделе VII об интеллектуальной собственности ГК (см. п. 6 ст. 17 Вводного закона).
Особенность российского законодательства о фирменных наименованиях заключается в том, что обладание фирменным наименованием является одновременно не только правом, но и обязанностью коммерческой организации. Такой подход отвечает публичным интересам и способствует индивидуализации субъекта предпринимательской деятельности в целях устранения с рынка производимых ими анонимных товаров, работ и услуг.
Таким образом, фирменное наименование одновременно связано с корпоративным правом и принадлежит к результатам интеллектуальной деятельности (ст. 1473 ГК).
Вместе с тем фирменное наименование как объект защиты по-прежнему может принадлежать только коммерческим организациям. Оно фиксируется в учредительных документах этих организаций и включается в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) при государственной регистрации (п. 1 ст. 1473 ГК). Фирменное наименование юридического лица в отличие от товарных знаков и знаков обслуживания призвано индивидуализировать самого производителя товаров и услуг. На исключительную принадлежность фирменного наименования к коммерческим организациям неоднократно указывали суды.
Необходимость защиты права на фирменное наименование может возникнуть в связи с его тождественностью с другими средствами индивидуализации товаров, работ или услуг. Такую ситуацию призвана разрешить общая норма, содержащаяся в части четвертой ГК. Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, то преимущество имеет то средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее (п. 6 ст. 1252 ГК).
Таким образом, владелец фирменного наименования, обладающего более ранним приоритетом, в случае обнаружения сходных обозначений вправе требовать:
• в отношении товарного знака (знака обслуживания) с более поздним приоритетом — признания его регистрации недействительной;
• в отношении другого фирменного наименования или коммерческого обозначения — полного или частичного запрета на их использование.
Под частичным запретом на использование понимается (п. 6 ст. 1252 ГК):
• в отношении фирменного наименования — запрет на его использование в определенных видах деятельности;
• в отношении коммерческого обозначения — запрет на его использование в пределах определенной территории.
После вступления в силу части четвертой ГК должна несколько измениться судебная практика рассмотрения споров, возникающих по поводу тождественности фирменного наименования, используемого различными коммерческими организациями. С 1 января 2008 г. суд уже не вправе требовать внесения изменений в учредительные документы организации. Однако он может запретить использование фирменного наименования при осуществлении коммерческой организацией определенных видов деятельности. В этом случае организация- нарушитель уже никоим образом не сможет заявлять себя в этой сфере деятельности, т.е. указывать свое фирменное наименование в любых видах рекламы, документах и даже заключать договоры от собственного имени. При таком положении дел правонарушитель сам вынужден будет внести коррективы в свое фирменное наименование.
Более полную защиту фирменного наименования можно обеспечить одновременно и через его защиту как товарного знака, представляющего собой словесный знак — логотип, повторяющий фирменное наименование и включенный в состав охраняемого товарного знака. В этом случае товарный знак имеет более надежную защиту, поскольку его регистрация предусматривает обязательную проверку на новизну, которая включает сравнение со всеми тождественными и сходными до степени смешения обозначениями, охраняемыми на территории России.
В соответствии с п. 3 ст. 1474 ГК не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения. Этот запрет имеет место при условии, что указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в ЕГРЮЛ ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица. Если юридическое лицо нарушило это правило, то оно обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.
Таким образом, главное требование к фирменному наименованию, с одной стороны, заключается в присутствии в его содержании отличительных признаков, исключающих смешение правообладателя в гражданском обороте с другими коммерческими организациями, осуществляющими аналогичную деятельность. В противном случае фирменное наименование не сможет выполнять свою основную функцию — индивидуализацию юридического лица. С другой стороны, следует иметь в виду, что исключительное право юридического лица на фирменное наименование ограничивается предметом его деятельности. Следовательно, организации, занятые в различных областях хозяйственной деятельности или выпускающие различную продукцию, могут выступать в обороте под одним и тем же наименованием.
При рассмотрении дела о защите фирменного наименования, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью, путем запрещения его использования другими лицами в своей деятельности Президиум ВАС РФ своим Постановлением от 5 марта 2002 г. № 4193/01 направил дело на новое рассмотрение в связи с неполным исследованием арбитражным судом обстоятельств дела.
Поскольку в данном деле спор вызван столкновением не двух зарегистрированных тождественных фирменных наименований, а зарегистрированного фирменного наименования и используемого обозначения, то для признания такого использования незаконным следовало не только определить степень их сходства, но сравнить сферы фактической деятельности сторон (деловой и территориальной). Кроме того, суду необходимо проверить, привели ли действия ответчика к реальному смешению или введению в заблуждение потребителей относительно того, какое лицо оказывает им услуги, а также допущены ли предпринимателем иные акты недобросовестной конкуренции.
Защита права на товарный знак. Активное вовлечение в гражданский оборот качественных товаров, индивидуализирующих продукцию своих производителей, как правило, предполагает значительные инвестиции для поддержания их деловой репутации. В связи с этим защита правообладателя от появления на рынке контрафактной продукции является весьма актуальной задачей.
Контрификтными являются товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.
Согласно п. 2 ст. 1515 ГК правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак
или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.
Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.
Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя права на товарный знак вместо возмещения убытков выплаты следующей компенсации:
1) в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака (п. 4 ст. 1515 ГК).
Защита прав за незаконное использование наименования места происхождения товара предусмотрена ст. 1537 ГК, в соответствии с которой правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещено незаконно используемое наименование места происхождения товара или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого наименования места происхождения товара или сходного с ним до степени смешения обозначения. Таким образом, право на наименование места происхождения товара защищается самостоятельно и независимо от других исключительных прав.
В ранее действовавшем Законе РФ от 23 сентября 1992 г. № 3520—1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» меры ответственности за незаконное использование были установлены в ст. 46 как в отношении наименования места происхождения товара, так и в отношении товарного знака
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что из положений об ответственности в редакции п. 1 ст. 1537 ГК исчез публично-правовой элемент, предусматривающий возможность участия государственных органов (общественных организаций) в возбуждении споров о нарушении права на наименование места происхождения товара (НМПТ). В Законе о товарных знаках (п. 3 ст. 46) возбуждать гражданско-правовые иски по поводу незаконного использования НМПТ были вправе не только обладатели свидетельств, но и государственные органы, прокуратура и общественные организации. Теперь этим правом обладает исключительно правообладатель.
Важным с практической точки зрения является полноценное распространение в части четвертой ГК компенсации как меры ответственности в качестве санкции за незаконное использование наименования места происхождения товара.
Правообладатель вправе требовать за незаконное использование наименования места происхождения товара по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты следующей компенсации:
1) в размере от 10 тыс. до 5 млн руб., определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещено наименование места происхождения товара (п. 2 ст. 1537 ГК).
Литература
Близнец И.А., Завидов Б.Д. Правовые проблемы совершенствования законодательства об интеллектуальной собственности и необходимости ее защиты / Под общ. ред. И.А. Близнеца). Подготовлен для Системы КонсультантПлюс. 2006.
Дворников Д.В. Применение в России стандартов защиты прав интеллектуальной собственности, предусмотренных ВТО // Юрист-международник. 2004. № 1.
Еременко В.И. О правовой охране фирменных наименований в России // Законодательство и экономика. 2006. № 5.
Ершов Ю. Автор в сети // ЭЖ-Юрист. 2006. № 40.
Иванов В.В. Определение размера убытков при нарушении исключительных прав патентообладателя // Закон. 2006. № 9.
Изотов Н.Н. О соотношении «защиты» и «охраны» интеллектуальной собственности // Юридический мир. 2006. № 10.
Лабзин М.В. Возмещение убытков при нарушении патента // Патентный поверенный. 2005. № 4.
Сенников Н.Л. Право интеллектуальной промышленной собственности в контексте стратегии Российской Федерации в области развития науки и инноваций до 2010 г. // Юридический мир. 2006. № 4.
Сенников Н.Л. Способы защиты прав интеллектуальной промышленной собственности // Гражданское право. 2006. № 3.
Стратегия Российской Федерации в области развития науки и инноваций до 2010 г. Доклад сделан на заседании Правительства РФ 15 декабря 2005 г. // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2006. № 2.
Федоскина НИ. Основания и порядок применения способов защиты авторских и смежных прав, предусмотренных гражданским законодательством // Журнал российского права. 2006. № 9.
Филина А.В., Чибинев В.М. Проблемы судебной защиты интеллектуальной собственности // Российский судья. 2006. № 8.
Фоков А.П. Верховный Суд России о применении законодательства об авторском праве и смежных правах // Российский судья. 2006. № 8.
Яремчук Е.Ю. Некоторая практика решения вопросов защиты интеллектуальной собственности в Украине // Гражданское право. 2006. № 3.
Яковлев В.Ф., Маковский А.Л. О части четвертой Гражданского кодекса России // Журнал российского права. 2007. № 2.